eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI  TRIBUNALE DI BOLOGNA?

A VOLTE EREDITARE E’ UNA COSA POSITIVA , A VOLTE APRE SCENARI SPESSO SCONOSCIUTI  E LITI CHE NON CI SI IMMAGINAVA !!

CAUSE EREDITARIE FRATELLI NIPOTI PARENTI  TRIBUNALE DI BOLOGNA? DIVISIONE EREDITARIE BOLOGNA? AFFRETTATI A RISOLVERE ADESSO! SI PUO’!! eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI 

CAUSE EREDITARIE FRATELLI NIPOTI PARENTI  TRIBUNALE DI BOLOGNA? DIVISIONE EREDITARIE BOLOGNA? AFFRETTATI A RISOLVERE ADESSO! SI PUO’!! HAI MAI PENSATO CHE SI PUO’ ARRIVARE A UN ACCORDO PER TE VANTAGGIOSO?
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HAI MAI PENSATO CHE SI PUO’ ARRIVARE A UN ACCORDO PER TE VANTAGGIOSO?

  • La materia delle successioni è generalmente complessa, oltre che molto delicata perché si occupa della trasmissione di patrimoni tra familiari o comunque in favore di persone care, con inevitabile ripercussione sugli equilibri familiari, specie quando la posta in gioco è molto alta.

  • Spesso, infatti, a causa di un testamento e/o di donazioni fatte in vita dalde cuius, si verificano delle vere e proprie faide tra gli eredi che culminano in complessi giudizi, che talvolta possono essere anche molto lunghi e costosi. Per tale motivo, l’assistenza di un buon avvocato diventa indispensabile per la tutela dei propri interessi.

  • L’avvocato Sergio Armaroli di Bologna esperto di divisioni e successioni tra parenti e fratelliconsulenza e assistenza nella redazione di testamenti, nella liquidazione e divisione del lascito ereditario, assiste i clienti nella preparazione e collazione dei documenti relativi alla successione, quali: certificato di morte; dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante la situazione di famiglia originaria del de cuius; certificati o visure catastali; documentazioni riguardanti eventuali variazioni dei fabbricati (condono – ampliamento – planimetrie – frazionamenti); certificazioni bancarie .

  • Aiuta nelle questioni di successione necessaria e legittima, successione del coniuge, eventuale lesione dei diritti dei congiunti, scioglimento della comunione ereditaria. Il tutto servendosi di collaborazione con diversi studi notarili importanti di Bologna

 

  • La successione di un rapporto giuridico, esiste in una diversa tipologia di casi. Il diritto distingue tra successione universale e particolare, in base alla portata del trasferimento di poteri da un soggetto giuridico all’altro. Più nello specifico, si può individuare un’ampia casistica nell’ambito delle successioni. Il diritto distingue tra:

  • dichiarazione di successione-eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI 

  • successione a causa di morte . eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI 

  • successione legittima -eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI 

  • successione necessaria- eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI 

  • successione testamentaria- eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI 

  • retratto successorio- eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8053 del 29 marzo 2017 intervenendo in tema di imposte di successioni ha affermato che l’assunzione della qualità di erede non può certamente desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione che si configura come un atto di natura meramente fiscale che non ha rilievo ai fini dell’assunzione della qualità di erede. Per cui nè consegue che “solo l’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. n. 6479 del 2002, Cass. n. 2849 del 1992)”

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456 
Successione – Successione legittima – Coniuge superstite – Diritto di abitazione sulla casa coniugale – Coniugi separati senza addebito – Assenza di una casa coniugale – Spettanza del diritto – Esclusione. (Cc, articoli 540 e 548) 
Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha a oggetto la casa coniugale, ossia l’immobile che in concreto sia adibito a residenza familiare e si identifica con l’immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. Ancorché l’articolo 548, comma 1, del Cc equipari – quanto ai diritti successori attribuiti dalla legge – il coniuge separato senza addebito al coniuge non separato, la impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare, fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto, ai fini della attribuzione del diritto in parola. Deve concludersi, pertanto, che l’applicabilità dell’articolo 540 del Cc è condizionata alla effettiva esistenza, al momento della apertura della successione, di una casa adibita a abitazione familiare, evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 giugno 2015, n. 13407 
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE NECESSARIA – REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI – AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) – IN GENERE – Donazione lesiva della legittima – Termine di prescrizione – Decorrenza – Dalla data di apertura della successione – Azione di riduzione proposta dall’erede del legittimario – Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine di prescrizione – Fondamento. 
In tema di successione necessaria, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, il termine decennale di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione non essendo sufficiente il “relictum” a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva, senza che rilevi, a tal fine, che la riduzione sia domandata, ai sensi dell’art. 557, primo comma, cod. civ., dall’erede del legittimario, a cui non spetta un diritto autonomo rispetto al suo dante causa, sicché, ove al momento dell’apertura della successione del legittimario risulti già maturata la prescrizione dell’azione di riduzione, resta preclusa all’erede la possibilità di domandare utilmente la stessa, non potendo la morte del legittimario comportare la reviviscenza di un diritto che quest’ultimo aveva già perduto.

L’avvocato Sergio Armaroli di Bologna esperto di divisioni e successioni tra parenti e fratelli assiste i propri clienti in tutte le problematiche connesse alle successioni mortis causa, con speciale riferimento al calcolo delle quote ereditarie, all’analisi delle diverse questioni giuridiche che possono sorgere in forza di diversi orientamenti giurisprudenziali, nella tutela dei diritti degli eredi, e per le divisioni ereditarie stragiudiziali.

L’avvocato Sergio Armaroli di Bologna esperto di divisioni e successioni tra parenti e fratelli ha specifica esperienza nell’assistenza dei clienti, sia nelle pratiche successorie.

Il nostro ordinamento prevede che alla morte di un soggetto, il c.d. “de cuius”, i diritti di cui è titolare siano trasferiti ai membri della sua famiglia con il grado di parentela più vicino.

In linea generale, si possono trasferire tutti i beni del defunto o una quota a titolo di successione universale in favore dei c.d. eredi. Altrimenti, può attuarsi il trasferimento di uno o più obblighi determinati a titolo di successione particolare in favore dei c.d. legatari.

eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI  La successione può essere:

    • legittima ossia regolamentata dalla legge, in assenza di testamentoeredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI 

    • testamentaria, se il de cuius ha stabilito tramite un apposito atto, il testamento, a chi saranno trasferiti i propri rapporti giuridicieredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI 

In sede giudiziale, L’avvocato Sergio Armaroli di Bologna esperto di divisioni e successioni tra parenti e fratelli ha maturato negli anni una solida esperienza in tema di complesse cause successorie e nell’assistenza in contenziosi ereditari, quali ad esempio:

eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI azioni di riduzione, finalizzate alla reintegrazione della quota di eredità spettante agli eredi legittimari (coniuge-figli-ascendenti),

eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI azioni di impugnazione di testamenti

eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI azioni di circonvenzione

eredita’ FRATELLI NIPOTI PARENTI procedure di divisione giudiziale dei beni ereditari. 

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 marzo 2016, n. 5068. La donazione di un bene altrui, anche se non sia espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa. A meno che, nell’atto di donazione, si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla: non si può, prima della divisione, ritenere che quel singolo bene entri a far parte del patrimonio del coerede donante

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 15 marzo 2016, n. 5068

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.

Dott. CICALA Mario – Presidente Sezione

Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS) ved. (OMISSIS), rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) in (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), presso lo studio dei quali in (OMISSIS), e’ elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentate e difese, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), Curatela dei Fallimenti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gli ultimi tre in qualita’ di eredi di (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ nei confronti di

(OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura a margine della memoria di costituzione, dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 232 depositata il 23 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 marzo 2015 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentiti gli Avvocati (OMISSIS), per parte ricorrente, e (OMISSIS), anche per delega, per parte resistente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) adiva il Tribunale di Reggio Calabria con citazione del gennaio 1989 chiedendo che venisse: a) dichiarata aperta la successione di (OMISSIS), da devolversi secondo le norme della successione legittima per 1/4 in favore del fratello (OMISSIS), per 1/4 in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (in rappresentazione di (OMISSIS), fratello di (OMISSIS)), per 1/4 in favore della sorella (OMISSIS) e per 1/4 In favore dei figli e dei discendenti dell’altra sorella (OMISSIS); b) dichiarata aperta, altresi’, la successione di (OMISSIS), da devolversi secondo le norme della successione legittima per 1/3 in favore dei figli del fratello (OMISSIS), per 1/3 in favore dei figli della sorella premorta (OMISSIS) (a lei subentrati per rappresentazione) e per 1/3 in favore dei figli e dei discendenti della sorella premorta (OMISSIS) (a lei subentrati per rappresentazione); 3) disposta la formazione delle masse ereditarie comprendendo in esse tutti i beni relitti risultanti dalle dichiarazioni di successione; 4) disposta la divisione dei beni relitti e lo scioglimento della comunione; 5) disposta la divisione per stirpi, attribuendo a ciascuna stirpe beni corrispondenti alle quote di diritto di ciascuna; 6) ordinata la formazione del progetto divisionale e gli adempimenti consequenziali.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le germane (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (aventi causa di (OMISSIS)), le quali aderivano alla domanda di divisione e chiedevano che tra i beni da dividere fossero inclusi anche quelli oggetto della donazione fatta da (OMISSIS) al nipote (OMISSIS) con atto pubblico del 1987, deducendone la nullita’ per inesistenza dei beni donati nella sfera giuridica del donante, nonche’ che venisse ordinato a (OMISSIS) di rendere il conto della gestione degli immobili facenti parte dell’eredita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

Si costituiva anche (OMISSIS), che aderiva alla domanda di divisione, nonche’ i germani (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali pur non opponendosi alla divisione, chiedevano che dalla eredita’ venissero detratti i beni oggetto della donazione per atto notaio (OMISSIS) del 1987.

Nel giudizio si costituivano anche i germani (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), figli di (OMISSIS), avente causa di (OMISSIS), aderendo alla domanda principale, nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), quest’ultima in proprio e quale esercente la potesta’ sulla figlia minore (OMISSIS), che ugualmente facevano proprie le domande dell’attrice.

Nel processo interveniva la curatela del fallimenti di (OMISSIS) e (OMISSIS) che, oltre a costituirsi in qualita’ di eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ribadiva le richieste gia’ formulate.

Con sentenza non definitiva del 30 aprile 2004, il Tribunale adito dichiarava aperta la successione di (OMISSIS) e devoluta secondo le norme della successione legittima la sua eredita’, nonche’ quella di (OMISSIS), parimenti devoluta secondo le norme della successione legittima.

Il Tribunale dichiarava, altresi’, la nullita’ dell’atto di donazione per atto notaio (OMISSIS) del 1 ottobre1987 e rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo.

Avverso la sentenza non definitiva i germani (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), censurando il capo della sentenza con cui era stata dichiarata la nullita’ dell’atto di donazione del 1987.

Nella resistenza di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), contumaci le restanti parti, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava il gravame e per l’effetto confermava integralmente la sentenza impugnata.

A sostegno della decisione adottata la Corte distrettuale evidenziava che avendo il defunto (OMISSIS) donato al nipote (OMISSIS) la nuda proprieta’ della sua quota (corrispondente ai 5/12 indivisi dell’intero) dei due appartamenti costituenti l’intero secondo piano del fabbricato di vecchia costruzione a sei piani sito in via (OMISSIS), dalla lettura sistematica degli articoli 769 e 771 codice civile, doveva ritenersi la nullita’ dell’atto di donazione, potendo costituire oggetto di donazione solo ed esclusivamente i beni facenti parte del patrimonio del donante al momento in cui veniva compiuto l’atto di liberalita’, tali non potendosi ritenere quelli di cui il donante era comproprietario pro indiviso di una quota ideale.

Avverso tale sentenza i (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi, al quale hanno resistito gli (OMISSIS) e l’originaria attrice con separati controricorsi.

Con ordinanza interlocutoria n. 11545 del 2011, emessa all’esito dell’udienza del 13 febbraio 2013, la Seconda Sezione di questa Corte, disattese le eccezioni di inammissibilita’ formulate dai controricorrenti e ritenuto non fondato il primo motivo di ricorso, ha, in relazione al secondo, al terzo e al quarto motivo di ricorso, rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ravvisando nella questione oggetto del ricorso una questione di massima di particolare importanza.

Disposta la trattazione del ricorso presso queste Sezioni Unte, in vista dell’udienza del 10 marzo 2015 i ricorrenti e la controricorrente (OMISSIS) hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 codice procedura civile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Deve preliminarmente essere dichiarata la inammissibilita’ della costituzione di (OMISSIS), per difetto di procura speciale, essendo la stesa intervenuta in un giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009 (Cass. n. 7241 del 2010; Cass. n. 18323 del 2014).

  2. – Come gia’ rilevato, il primo motivo di impugnazione e’ stato gia’ disatteso dalla Seconda Sezione.

2.1. – Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono vizio di motivazione sul rilievo che, non essendo stato acquisito il fascicolo di primo grado ed avendo la Corte d’appello esaminato l’atto di donazione solo per la parte riportata nell’atto di appello, il convincimento del giudice di appello sarebbe il frutto di una presunzione non vera, essendo il tenore della donazione molto piu’ esteso rispetto ai brani esaminati in sede di gravarne. Prosegue parte ricorrente che la lettura integrale dell’atto di liberalita’ avrebbe consentito di rilevare che l’oggetto della donazione era costituito, in parte, da un diritto proprio di (OMISSIS), e cioe’ della quota di comproprieta’ degli immobili di cui (OMISSIS) era titolare in modo esclusivo, per avere ciascuno dei fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) la piena disponibilita’ di una quota pari ad 1/3 degli immobili di cui al rogito; per altra parte, dalla quota di 1/3 a lui pervenuta dalla eredita’ del fratello (OMISSIS): circostanza, questa, di cui non vi era alcun cenno nella sentenza impugnata. La Corte d’appello avrebbe quindi errato nell’accomunare i due cespiti in una indistinta “quota ereditaria”.

2.2. – Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli articoli 769 e 771 codice civile, in combinato disposto con l’articolo 1103 codice civile, oltre alla illegittimita’ della sentenza impugnata per difetto di motivazione ed errata valutazione dei presupposti di fatto, per non avere i giudici di merito riconosciuto che (OMISSIS) poteva validamente donare al nipote la quota di proprieta’ di cui era esclusivo titolare con riferimento all’immobile di via (OMISSIS), essendo tale bene nella sua piena disponibilita’, potendo essere le argomentazioni del Tribunale riferite semmai alla residua quota di 1/12 pervenuta al donante per successione ereditaria dal fratello (OMISSIS). A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se il divieto di cui all’articolo 771 codice civile, puo’ essere legittimamente esteso anche ai beni di cui il donante e’ titolare in comunione ordinarla con i propri fratelli”.

2.3. – Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione ed erronea applicazione degli articoli 771 e 769 codice civile, in combinato disposto con gli articoli 1103 e 757 codice civile, nonche’ carenza assoluta di motivazione, per avere ritenuto i giudici di merito “beni altrui”, fino al momento della divisione, anche i beni in comproprieta’ ordinaria, in aperto contrasto con i principi che regolano l’istituto della comproprieta’ e dell’articolo 1103 codice civile, che sancisce il principio della piena disponibilita’ dei beni in comproprieta’ nei limiti della quota di titolarita’ del disponente. Ad avviso dei ricorrenti eguali considerazioni varrebbero anche per la c.d. quota ereditaria. Quanto alla conclusione del giudice di appello circa l’irrilevanza della qualificazione della fattispecie quale condizione sospensiva, i ricorrenti rilevano che la divisione dei beni ereditari, seppure avvenga dopo il decesso di uno dei coeredi, non cancella i diritti nascenti sui beni ereditari.

A conclusione del motivo i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se l’articolo 771 codice civile, puo’ essere legittimamente interpretato equiparando a tutti gli effetti la categoria dei “beni futuri” con quella dei “beni altrui”.

  1. – La Seconda Sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11545 del 2014 ha innanzi tutto ricordato come, nonostante l’articolo 769 codice civile, abbia assoggettato la donazione al principio consensualistico, sia risultato prevalente In giurisprudenza, in via di interpretazione analogica dell’articolo 771 codice civile, la tesi della nullita’ della donazione di bene altrui, assumendosi il carattere della necessaria immediatezza dell’arricchimento altrui e, dunque, dell’altrettanto necessaria appartenenza del diritto al patrimonio del donante al momento del contratto (sono in proposito richiamate Cass. 23 maggio 2013, n. 12782; Cass. 5 maggio 2009, n. 10356; Cass. 18 dicembre 1996, n. 1131; Cass. 20 dicembre 1985, n. 6544). La Seconda Sezione ha, per contro, ricordato, da un lato, le critiche di parte della dottrina, fondate sullo stesso testo dell’articolo 769 codice civile, il quale contempla l’arricchimento della parte donataria operato “assumendo verso la stessa un’obbligazione”; e, dall’altro, Cass. 5 febbraio 2001, n. 1596, che ha considerato la donazione di cosa altrui non nulla, ma semplicemente inefficace, con conseguente sua idoneita’ a valere quale titolo per l’usucapione immobiliare abbreviata. La Seconda Sezione ha quindi aggiunto che la soluzione della questione posta e’ evidentemente correlata alla ratio dell’articolo 771 codice civile.

Nella specie, la questione non riguarderebbe la donazione dei quattro dodicesimi di cui il donante era titolare inter vivos, dovendosi in parte qua la liberalita’ Intendere come di cosa propria, in quanto relativa alla quota del partecipante in comunione ordinaria, alienata ai sensi e nei limiti dell’articolo 1103 codice civile. La questione si porrebbe, piuttosto, quanto all’ulteriore dodicesimo del bene di provenienza ereditaria, e per il quale il donante intendeva trasferire il proprio diritto di coerede, ricadente, tuttavia, sulla quota ex articolo 727 codice civile, e non (ancora) su quel determinato Immobile compreso nell’asse.

3.1. – In conclusione, la Seconda Sezione ha rimesso all’esame di queste Sezioni Unite la seguente questione: “Se la donazione dispositiva di un bene altrui debba ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’articolo 771 codice civile, poiche’ il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante e quindi anche quelli aventi ad oggetto i beni altrui, oppure sia valida ancorche’ inefficace, e se tale disciplina trovi applicazione, o no, nel caso di donazione di quota di proprieta’ pro indiviso”.

  1. – Come riferito, sulla questione se la donazione di cosa altrui sia nulla o no, la giurisprudenza di questa Corte si e’ reiteratamente espressa, nel senso della nullita’.

4.1. – Secondo Cass. n. 3315 del 1979, “la convenzione che contenga una promessa di attribuzione dei propri beni a titolo gratuito configura un contratto preliminare di donazione che e’ nullo, in quanto con esso si viene a costituire a carico del promittente un vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto con il principio secondo cui nella donazione l’arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalita’, in virtu’ cioe’ di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione”. La successiva Cass. n. 6544 del 1985, ha affermato che la donazione di beni altrui non genera a carico del donante alcun obbligo poiche’, giusta la consolidata interpretazione dell’articolo 771 codice civile, dal sancito divieto di donare beni futuri deriva che e’ invalida anche la donazione nella parte in cui ha per oggetto una cosa altrui; a differenza di quanto avviene, ad esempio, nella vendita di cosa altrui, che obbliga il non dominus alienante a procurare l’acquisto al compratore. Tale decisione ha quindi affermato che “ai fini dell’usucapione abbreviata a norma dell’articolo 1159 codice civile non costituisce titolo astrattamente idoneo al trasferimento la donazione di un bene altrui, attesa l’invalidita’ a norma dell’articolo 771 codice civile, di tale negozio”.

Sempre nell’ambito della nullita’ si colloca Cass. n. 11311 del 1996, cosi’ massimata: “l’atto con il quale una pubblica amministrazione, a mezzo di contratto stipulato da un pubblico funzionario, si obblighi a cedere gratuitamente al demanio dello Stato un’area di sua proprieta’, nonche’ un’altra area che si impegni ad espropriare, costituisce una donazione nulla, sia perche’, pur avendo la pubblica amministrazione la capacita’ di donare, non e’ ammissibile la figura del contratto preliminare di donazione, sia perche’ l’atto non puo’ essere stipulato da un funzionario della pubblica amministrazione (possibilita’ limitata dal Regio Decreto n. 2440 del 1923, articolo 16, ai soli contratti a titolo oneroso), sia perche’ l’articolo 771 codice civile, vieta la donazione di beni futuri, ossia dell’area che non rientra nel patrimonio dell’amministrazione “donante” ma che la stessa si impegna ad espropriare”.

Particolarmente significativa e’ poi Cass. n. 10356 del 2009, secondo cui “la donazione dispositiva di un bene altrui, benche’ non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’articolo 771 codice civile, poiche’ il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, e’ idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’articolo 1159 codice civile, poiche’ il requisito, richiesto da questa norma, dell’esistenza di un titolo che legittimi l’acquisto della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”.

Da ultimo, Cass. n. 12782 del 2013 si e’ espressa in senso conforme alla decisione da ultimo richiamata.

4.2. – In senso difforme si rinviene Cass. n. 1596 del 2001, che ha affermato il principio per cui “la donazione di beni altrui non puo’ essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex articolo 771 codice civile, ma e’ semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex articolo 1159 codice civile, in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprieta’ o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”.

4.3. – A ben vedere, il contrasto tra i due orientamenti giurisprudenziali non coinvolge il profilo della efficacia dell’atto a costituire titolo idoneo per l’usucapione abbreviata, ma, appunto, la ascrivibilita’ della donazione di cosa altrui nell’area della invalidita’, e segnatamente della nullita’, ovvero in quella della inefficacia.

  1. Il Collegio ritiene che alla questione debba essere data risposta nel senso che la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui e’ nulla, non per applicazione in via analogica della nullita’ prevista dall’articolo 771 codice civile, per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione.

5.1. – Deve innanzi tutto rilevarsi che la sentenza n. 1596 del 2001 evoca la categoria della inefficacia, che presuppone la validita’ dell’atto, e si limita ad affermare la non operativita’ della nullita’ in applicazione analogica dell’articolo 771 codice civile, comma 1, in considerazione di una pretesa natura eccezionale della causa di nullita’ derivante dall’avere la donazione ad oggetto beni futuri, ma non verifica la compatibilita’ della donazione di cosa altrui con la funzione e con la causa del contratto di donazione. La soluzione prospettata appare, quindi, non condivisibile, vuoi perche’ attribuisce al divieto di cui alla citata disposizione la natura di disposizione eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica; vuoi e soprattutto perche’ non considera la causa del contratto di donazione.

Al contrario, una piana lettura dell’articolo 769 codice civile, dovrebbe indurre a ritenere che l’appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisca elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non puo’ realizzarsi. Recita, infatti, la citata disposizione: “La donazione e’ il contratto col quale, per spirito di liberalita’, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”.

Elementi costitutivi della donazione sono, quindi, l’arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalita’, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l’arricchimento del donatario e che, nella giurisprudenza di questa Corte, va ravvisato “nella consapevolezza dell’uno di attribuire all’altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale” (Cass. n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 del 1997; Cass. n. 3621 del 1980).

Appare evidente che, in disparte il caso della donazione effettuata mediante assunzione di una obbligazione, nella quale oggetto dell’obbligazione del donante sia il trasferimento al donatario di un bene della cui appartenenza ad un terzo le parti siano consapevoli, l’esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenti elemento costitutivo del contratto; e la consustanzialita’ di tale appartenenza alla donazione e’ delineata in modo chiaro ed efficace dalla citata disposizione attraverso il riferimento all’oggetto della disposizione, individuato in un diritto del donante (“un suo diritto”). La non ricorrenza di tale situazione – certamente nel caso in cui ne’ il donante ne’ il donatario ne siano consapevoli, nel qual caso potrebbe aversi un’efficacia obbligatoria della donazione – comporta la non riconducibilita’ della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione, di cui all’articolo 769 codice civile. In altri termini, prima ancora che per la possibile riconducibilita’ del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all’articolo 771 codice civile, comma 1, la altruita’ del bene incide sulla possibilita’ stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilita’ di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio).

5.2. – La mancanza, nel codice del 1942, di una espressa previsione di nullita’ della donazione di cosa altrui, dunque, non puo’ di per se’ valere a ricondurre la fattispecie nella categoria del negozio inefficace. Invero, come si e’ notato in dottrina, il fatto stesso che il legislatore del codice civile abbia autonomamente disciplinato sia la compravendita di cosa futura che quella di cosa altrui, mentre nulla abbia stabilito per la donazione a non domino, dovrebbe suggerire all’interprete di collegare il divieto di liberalita’ aventi ad oggetto cose d’altri alla struttura e funzione del contratto di donazione, piuttosto che ad un esplicito divieto di legge. Pertanto, posto che l’articolo 1325 codice civile, individua tra i requisiti del contratto “la causa”; che, ai sensi dell’articolo 1418 codice civile, comma 2, la mancanza di uno dei requisiti indicati dal’articolo 1325 codice civile, produce la nullita’ del contratto; e che l’altruita’ del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, deve concludersi che la donazione di un bene altrui e’ nulla.

5.3. – Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, e’ valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell’atto l’obbligazione di procurare l’acquisto dal terzo al donatario.

La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purche’ l’altruita’ sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un’apposita espressa affermazione nell’atto pubblico (articolo 782 c.c.). Se, invece, l’altruita’ del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potra’ produrre effetti obbligatori, ne’ potra’ applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.

5.4. – La sanzione di nullita’ si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perche’ la mancata conoscenza dell’altruita’ determina l’impossibilita’ assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante e’ quindi affetta da una causa di nullita’ autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall’articolo 771 codice civile, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 769 codice civile (il donante deve disporre “di un suo diritto”) e dell’articolo 1325 codice civile, e articolo 1418 codice civile, comma 2. In sostanza, avendo l’animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell’atto pubblico; in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non gia’ dall’altruita’ del diritto in se’, quanto dal fatto che il donante non assuma l’obbligazione di procurare l’acquisto del bene dal terzo.

5.5. – Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per il caso in cui, come nella specie, oggetto della donazione sia un bene solo in parte altrui, perche’ appartenente pro indiviso a piu’ comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi. Non e’, Infatti, dato comprendere quale effettiva differenza corra tra i “beni altrui” e quelli “eventualmente altrui”, trattandosi, nell’uno e nell’altro caso, di beni non presenti, nella loro oggettivita’, nel patrimonio del donante al momento dell’atto, l’unico rilevante al fine di valutarne la conformita’ all’ordinamento.

In sostanza, la posizione del coerede che dona uno dei beni compresi nella comunione (ovviamente, nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralita’ di beni) non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell’atto, non puo’ ritenersi incluso nel suo patrimonio.

Ne’ una distinzione puo’ desumersi dall’articolo 757 codice civile, in base al quale ogni coerede e’ reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione anche se per acquisto all’incanto e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta’ degli altri beni ereditari. Invero, proprio la detta previsione impedisce di consentire che il coerede possa disporre, non della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio.

  1. – In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: “La donazione di un bene altrui, benche’ non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria e’ nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante”.

  2. In applicazione di tale principio, il ricorso deve essere quindi rigettato. Non possono essere infatti condivise le deduzioni dei ricorrenti in ordine alla circostanza che l’atto di donazione riguardava non solo una quota ereditarla del bene specificamente oggetto di donazione, ma anche una quota della quale il donante era gia’ titolare per averla acquistata per atto inter vivos. Invero, posto che e’ indiscutibile che l’atto di donazione aveva ad oggetto la quota di un dodicesimo dei beni immobili indicati nell’atto stesso rientrante nella comunione ereditaria, deve ritenersi che non sia possibile operare la prospettata distinzione tra la donazione dei quattro dodicesimi riferibili al donante e del restante dodicesimo, comportando l’esistenza di tale quota la attrazione dei beni menzionati nella disciplina della comunione ereditaria. Ne consegue che la nullita’ dell’atto di donazione per la parte relativa alla quota ereditaria comporta la nullita’ dell’intero atto, ai sensi dell’articolo 1419 codice civile, non risultando che nei precedenti gradi di giudizio sia emersa la volonta’ del donatario di affermare la validita’ della donazione per la quota spettante al donante.

D’altra parte, non puo’ non rilevarsi che l’inclusione, anche se solo in parte, degli immobili oggetto di donazione nella comunione ereditaria comportava la astratta possibilita’ della loro assegnazione, in sede di divisione, a soggetto diverso dal donante; con cio’ dimostrandosi ulteriormente la sostanziale inscindibilita’ della volonta’ negoziale manifestatasi con l’atto di donazione dichiarato nullo dal Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza confermata dalla Corte d’appello.

  1. – In conclusione, il ricorso va rigettato.

In considerazione della complessita’ della questione e dei diversi orientamenti giurisprudenziali, che hanno reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.